Исполнение договора дарения в случае смерти дарителя
Ст. 572 ГК РФ (Гражданского кодекса Российской Федерации) устанавливает возможность существования договора дарения с консенсуальной конструкцией: даритель обещает одаряемому безвозмездно передать некое благо в будущем. Между заключением сделки и ее реальным выполнением проходит определенный срок. Случается, что в этот период даритель умирает.
В силу ст. 17 ГК РФ возможность физлица обладать правами и нести груз обязанностей прекращается смертью.
Исключением в этом плане является пожертвование (дарение с условием использования подарка в общественно полезных целях). Обязанности жертвователя не переходят к наследникам, а обязательства юрлица — к правопреемникам (ст. 582 ГК РФ). Судебная практика свидетельствует, что изменения организационно-правой формы юрлица-жертвователя (например, перехода от ООО к АО) достаточно для аннулирования обязательств в рамках договора пожертвования на будущее.
По закону обязательство дарения (ст. 581 ГК РФ) переходит к наследникам физического или преемникам юрлица. Но эти правила могут изменяться по желанию сторон.
В дарственной позволительно установить утрату силы обещанием дарения, если даритель умер до момента, когда он должен был передать подарок. В этом случае важна очередность событий.
Дата смерти устанавливается согласно свидетельству о смерти или решению суда о признании человека умершим (Ст. 45 ГК РФ). Время исполнения обязательств по дарственной может быть установлено путем:
- Указания календарной даты;
- Ссылки на срок с момента подписания дарственной;
- Наступления событий, которые неминуемо настанут;
- Наступления событий, которые могут наступить;
- Выполнения одаряемым определенный действий.
В случаях «4» и «5» дарственная является заключенной под условием (ст. 157 ГК РФ).
Ч. 3 ст. 572 ГК РФ запрещает дарение на случай смерти. Дарственная на таких условиях никчемна. Правоотношения сторон регулируются разд.V ГК РФ о наследовании.
Дарение и его стороны
Дарение — безвозмездная гражданская сделка (гл. 32 ГК РФ). В силу заключенного соглашения даритель передает одаряемому некое благо, а одаряемый высказывает согласие принять его.
Подарком могут быть:
- вещи и деньги;
- имущественные права;
- освобождение одаряемого от выплаты долга или исполнения обязательств в пользу дарителя;
- замена одаряемого дарителем в обязательствах перед кредитором (ст. 391 ГК РФ).
В определенных ситуациях дарение происходит при обязательном или факультативном участии третьих лиц либо по предварительному согласованию с ними.
Для заключения дарения обязательно участие:
- родителей, опекунов/попечителей, в силу закона представляющих не вполне дееспособных участников сделки;
- кредитора, дающего разрешение на замену должника с одаряемого на дарителя ( 2 гл. 24 ГК РФ);
- супруга дарителя в случае отчуждения общенажитого имущества (ст. 253 ГК РФ);
- собственника имущества в случае его дарения лицом, которому оно принадлежит на праве оперативного управления или полного хозведения (ст. 576 ГК РФ).
Каждая из сторон договора дарения по ее желанию может быть представлена поверенным (ст. 185 ГК РФ).
Дарение — односторонне обязывающий договор. Одаряемый наделен только правами:
- беспрепятственно получить подарок по реальной сделке или истребовать его у пообещавшего дарителя по консенсуальной (ст. 572 ГК РФ);
- отказаться от подарка после заключения договора, вплоть до момента, когда он принят по акту приемки-передачи (ст. 573 ГК РФ).
За дарителем признается право:
- отказаться от исполнения дарственного обещания (ст. 577 ГК РФ);
- отменить дарение (ст. 578 ГК РФ).
Названные права не являются самостоятельными и не имеют характера встречного предоставления. Они считаются продолжением обязательств дарителя.
Правами даритель может воспользоваться при наличии экстраординарных обстоятельств:
- существенного ухудшения уровня жизни;
- посягательства выгодоприобретателем на его жизнь;
- порчи одаряемым подаренного имущества, имеющего нематериальную ценность.
Форма договора дарения
Дарение может совершаться устно или в письменной форме (простой или нотариально удостоверенной). Требования к оформлению отношений дарения обусловлены конструкцией сделки, статусом ее участников и характеристиками даримого имущества.
Положения ст. 574 ГК РФ разрешают производить в устной форме «ручное» дарение. Однако для данного типа правоотношений вопрос о возможной смерти дарителя и переходе его обязанностей к третьим лицам не актуален, поскольку подарок передается одаряемому сразу же, — в момент заключения договора.
Простая письменная форма дарственной (ст. 160 ГК РФ) должна отображать несколько блоков сведений:
- информацию, идентифицирующую стороны договора дарения;
- подробную характеристику предмета дарения;
- существенные условия сделки;
- формальные сведения (дату и место составления, подписи).
В большинстве случаев дарственная — единый документ, заверенный подписями обеих сторон сделки.
Дарение движимого имущества может совершаться путем обмена документами, подписанными сторонами (ст. 434 ГК РФ):
- офертой — предложением к заключению сделки, обычно исходящим от дарителя;
- акцептом — ответным согласием.
Согласие на полученное предложение о заключении дарения должно быть полным и безусловным. Если лицо, получившее оферту, согласно на сделку в целом, но выдвигает дополнительные условия, его ответ считается новой офертой.
Переход прав собственности на недвижимость к одаряемому требует госрегистрации (ст. 574 ГК РФ) по правилам ФЗ (Федерального закона) №122. Подаренное ТС требует постановки на учет ГАИ за одаряемым на протяжении 10 дней после перехода прав собственности.
В силу ст. 164 ГК РФ дарственная, подлежащая госрегистрации, порождает юридические следствия после и при условии ее проведения (ст. 164 ГК РФ).
Правопреемство при дарении
К дарению, как и другим гражданско-правовым отношениям, применимы правила о преемстве. Сделанное дарителем обязательство переходит к его наследникам/преемникам.
В самом широком понимании правопреемство — гражданский институт, опосредствующий переход прав и обязательств одного субъекта к другому. Его суть в том, что преемник занимает место предшественника в отношениях, для которых это в принципе возможно. При этом первоначальное содержание правоотношений остается неизменным.
Правопреемство может быть:
- универсальным, когда к преемнику переходят все права и обязательства умершего человека или ликвидированного юрлица;
- сингулярным, опосредствующим переход только части из них.
Сингулярное правопреемство может быть следствием договора о переводе долга дарителя к другому лицу (§ 2 гл. 24 ГК РФ). Он может заключаться при жизни дарителя — физлица или до снятия с регистрации юрлица. Сделка требует письменного согласия одаряемого.
Сингулярное правопреемство возможно касательно «распавшегося» на несколько отдельных структур юрлица.
Случается, что к моменту смерти у наследодателя долгов было больше, чем имущества. В этом случае ответственность наследника ограничена стоимостью доставшегося имущества. Погашать долги наследодателя за счет собственного имущества он не должен.
Схема выделения подаренного имущества из наследственной массы проста. По ст. 572 ГК РФ дарственное обещание может быть сделано на определенную сумму денег или касательного конкретно определенного имущества. Посул дарителя в будущем передать одаряемому все имущество или его долю (половину, четверть), ничтожно.
Таким образом, определенное индивидуальными признаками имущество или деньги изымаются из состава наследственной массы и передаются одаряемому. Дальнейший раздел наследства проходит без учета этого имущества.
Наследники (правопреемники) дарителя
Правила перехода прав и обязательств на случай смерти физлиц установлены максимально подробно, чтобы обеспечить правопреемство на случай, если физическое лицо не оставит завещания. Нормы касательно юрлиц — это ряд ограничений в интересах кредиторов и фискальных органов, чтобы исключить махинации (освобождение активов от долгов путем их передачи разным вновь созданным юрлицам).
Круг возможных наследников умершего физлица определен разд.V ГК РФ. Наследование может пройти:
- по завещанию (гл. 62);
- по закону (гл. 63);
- с одновременным применением завещательных предписаний и норм закона.
Последнее возможно в случаях, когда:
- наследодатель в завещании распорядился не всеми активами;
- наследодатель в завещании «обошел» наследников, которые в силу ст. 1149 ГК РФ наделены правом на обязательную долю.
Человек вправе решать, кому достанутся его вещи и права после смерти. Поэтому законное и надлежащим образом составленное завещание имеет приоритет перед законодательными предписаниями. Наследование проходит по закону только при отсутствии завещания либо в случае признания его недействительным.
Представители призываемой к наследованию группы вправе претендовать на равные доли наследства. К примеру, первая группа наследников это брачный партнер, родители и отпрыски. Если к моменту смерти наследодателя у него есть супруг (брак не расторгнут), живы оба родителя и есть двое детей (всего 5 человек), то унаследуют они по 1/5. Одни наследники вправе отказываться от своих долей в пользу других.
Если наследники всех 7 групп отказались от наследства или отсутствуют, наследство считается вымороченным (ст. 1151 ГК РФ), переходит государству или территориальной общине.
Исключаются из числа наследников лица, признанные недостойными по правилам ст. 1117 ГК РФ. По праву представления (ст. 1146 ГК РФ) призываться к наследованию могут представители следующих в очереди групп.
Наследником может быть гражданин, юрлицо, государство. Ст. 1121 ГК РФ дает наследодателю возможность назначить и подназначить наследников.
Правила преемства при реорганизации оговорены ст. 58 ГК РФ:
- при слиянии юрлиц права и обязательства каждого из них переходят к вновь возникшему юрлицу;
- в случае присоединения одной организации к другой права/обязательства переходят к последнему;
- при разделении юрлица его права/обязательства переходят к нескольким вновь возникшим юрлицам;
- при выделении из юрлица нескольких других к каждому из вновь созданных переходят права/обязательства реорганизованного юрлица.
В случаях «3» и «4» распределение прав и обязательств ранее с существующего юрлица производиться по передаточному акту (ст. 59 ГК РФ). Гарантии реализации прав кредиторов реорганизуемого юрлица установлены ст. 60 ГК РФ.
В случае преобразовании (смены организационно-правовой формы) юрлица права и обязательства в отношении одаряемого не изменяются (правило не касается пожертвования).
Оспаривание договора дарения после смерти дарителя
Дарственная — это гражданско-правовая сделка. Ее можно признать недействительной (§ 2 гл. 9 ГК РФ) либо оспорить по специальным основаниям гл. 32 ГК РФ. Чтобы инициировать спор, достаточно подать иск, обоснованный настолько, чтобы суд принял его и открыл делопроизводство. Выиграть дело можно только при наличии веских оснований.
После смерти родственника его наследники нередко узнают, что предмет их интереса при жизни был подарен наследодателем третьим лицам. Если сделка имела реальную конструкцию, одаряемый уже стал собственником подарка; если консенсуальную — к наследникам переходят обязательства выполнить дарственное обещание.
Споры обычно касаются земли и недвижимости, реже — ТС. Касательного другого имущества (ювелирных изделий, предметов искусства, раритетной мебели) спорить бессмысленно. Оно не подлежат госрегистрации, отследить его юридическую судьбу сложно. Фактический владелец может заявить о потере, отчуждении, краже.
Ст. ст. 577 и 578 ГК РФ определяют основания для отмены уже произведенного дарения или отказа от исполнения дарственного обещания. В обоснование своей позиции правопреемник может воспользоваться только частью из них.
Наследник вправе инициировать расторжение договора дарения, если одаряемый покушался на жизнь дарителя, стал виновником его смерти или сознательно причинил ущерб его здоровью (ч. 1 ст. 578). Судебная практика пошла путем отказа в удовлетворении исков в случае, если даритель заключил договор дарения уже после покушения. Поступив так, даритель простил одаряемого.
Наследники дарителя вправе истребовать у одаренного имущество, имеющее значительную нематериальную ценность, если он плохо обращается с вещью и может привести к ее гибели (ч. 2 ст. 578), а наследники жертвователя также по причине нецелевого использования подарка (ч. 5 ст. 582).
Недействительной можно признать дарственную:
- противоречащую основам правопорядка (ст. 169 ГК РФ);
- при совершении которой стороны проигнорировали обязывающую норму или нарушили запрещающую (ст. 168 ГК РФ).
Так, ничтожной в силу ст. 572 ГК является дарственная, заключенная на случай смерти дарителя. Недействительной можно признать сделку, нарушающую ст. 575 ГК РФ о запрете дарения:
- между СПД (субъектами предпринимательской деятельности);
- на сумму более 3 тыс. руб. от имени малолетних и недееспособных их родителями/опекунами;
- в пользу госслужащих, медиков и педагогов их подопечными.
Недействительными в силу ст. 170 ГК РФ являются мнимые дарственные, не опосредствующие переход прав собственности. Чаще всего они совершаются во избежание обращения взыскания на имущества дарителя-должника. Недействительными считаются притворные дарственные, прикрывающие возмездные сделки: продажу, ренту, содержание с иждивением.
Применение ст. 171 ГК РФ позволяет оспорить сделку, заключенную недееспособным дарителем. Единой базы недееспособных лиц не существует. По этой причине нотариус или госрегистратор при установлении дееспособности ориентируются на собственные наблюдения и могут истребовать справку из психоневрологического диспансера. Но этого не всегда достаточно. Кроме того, законом оговорена возможность устанавливать недееспособность лица в период, предшествующий вынесению судебного решения.
Недействительной может быть признана сделка, заключенная дарителем:
- не достигшим совершеннолетия (ст. ст. 172, 175 ГК РФ);
- гражданином в целом дееспособным, но не понимающим значение своих действий или не руководящих ими (ст. 177 ГК РФ);
- ограниченно дееспособным лицом (ст. 176 ГК РФ).
Недействительной может быть признана дарственная, совершенная вследствие обмана или насилия (ст. 179) либо заблуждения о ее существенных условиях (ст. 178). Случается, что престарелый даритель намеривался оформить соглашение о пожизненном содержании или другую возмездную сделку, но по непониманию подписал дарственную.
По ст. 173.1 ГК РФ недействительным может быть признано дарение, произведенное без разрешения лица, согласие которого надлежало получить, например:
- кредитора, если дарение производится путем замены одаряемого дарителем в долговых правоотношениях (ст. 391 ГК РФ);
- должника, если предметом дарения является право требования, и личность кредитора имеет значение (ст. 388 ГК РФ);
- попечителя несовершеннолетнего или ограниченно дееспособного лица (ст. 33 ГК РФ);
- супруга дарителя при дарении общенажитого имущества (ст. 253 ГК РФ).
Дарственную от имени юрлица можно признать недействительной, если:
- ее учредительные документы не допускают безвозмездной передачи имущества третьим лицам (ст. 173 ГК РФ);
- подписант действовал от имени юрлица с превышением полномочий (ст. 174 ГК РФ).
К исковым требованиям об отмене дарственной применяется общий 3-летний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ). Давность признания дарственных недействительными установлена ст. 181 ГК РФ: год для оспоримых и три — для ничтожных дарственных. Отсчет времени для правопреемников начинается в момент, когда они узнали или должны были узнать о существовании дарственной.
09.06.2006 отец А. и муж Г. умер. Оба они продолжали проживать в построенном отцом А. до брака доме. В 2012 году Г. тайком от А. оформила право собственности на домовладение. 11.05.13 она подарила его П. , а 07.06.14 умерла.
Требования А. обоснованы тем, что после смерти отца открылось наследство на дом. А. и Г. оба были наследниками I очереди (ст. 1142 ГК РФ) и фактически приняли наследство по правилам ч. 2 ст. 1153 ГК РФ. Каждый из них являлся собственником ½ дома.
Совершенное Г. в пользу П. дарение является недействительным, поскольку Г. незаконно распорядилась долей А. Умершая Г. не имела других наследников по закону кроме А., завещания не оставила. Поскольку А. продолжил проживать в доме родителей, то в качестве наследника первой очереди он дополнительно приобрел в собственность ½ долю дома, ранее принадлежащую матери, и стал его полноправным собственником.
Суд удовлетворил иск. Установил недействительность дарственной от 11.05.13, заключенной между Г. и П. Признал А. собственником спорного домовладения. Обязал территориальное отделение Росреестра внести соответствующие изменения в ЕГРП (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
Заключение
Наследники обязаны выполнить дарственное обещание наследодателя в пределах и за счет полученного ими в наследство имущества. Это обязательство не касается пожертвования.
Наследники могут инициировать отмену дарственной и признание ее недействительной на тех же основаниях, на каких это мог бы сделать наследодатель.
Поскольку наследство досталось им даром, наследники не вправе отказаться выполнять договор дарения с консенсуальной конструкцией на том основании, что это ухудшит их материальное положение.